法学本科论文(锦集10篇)

法学本科论文

       摘 要 法律信仰作为法治国家的精神基础在依法治国的当今无疑意义重大,本文通过对法律信仰和良法概念的界定、什么样的法律才能被信仰的阐述,阐释了良法在法律信仰形成中的作用。

       关键词 法律信仰 良法 作用

       一、前言

       依法治国作为我国的基本治国方略已经有十二年之久,为了实现依法治国的理想图景,我国已基本建立了社会主义法律体系,社会主义各项事业基本有法可依。虽然有法,但法律在实践当中权大于法、人大于法、以言代法、以权废法的现象比比皆是,为什么会出现这种情况?归根到底是法律不被信仰,如果法律不被信仰,与一纸具文无异,就似伯尔曼所说:“法律必须被信仰,否则它将形同虚设①。”法律作为信仰的唯一对象在培养法律信仰中具有不可替代的作用。但是,我们究竟要信仰什么样的法律?良法作为一种有别于恶法的良善之法应作为法律信仰的当然对象。本文正是以良法在法律信仰形成中的重要性为理论基础,通过以下逻辑来分析良法的这种重要性:法律信仰是依法治国方略的精神基础,这种精神基础又是如何形成的?法律作为法律信仰的唯一对象对法律信仰的形成起到了关键性作用,那什么样的法律才会被信仰呢?价值合理、规范合理、体制合理、程序合理的良善之法应成为法律信仰的对象②。

       二、法律信仰与良法概念界定

       (一)法律信仰

       法律信仰一词在《辞海》中并没有针对性的解释,只有对信仰的解释为:“信仰是对某种宗教,或对某种主义极度信服和尊重,并以之为行动的准则③。”谢晖教授认为“法律信仰是两个方面的有机统一:一方面是主体以坚定的法律信念为前提并在其支配下把法律规则作为其行为准则;另一方面是主体在严格的法律规则支配下的活动④。”由此,笔者认为法律信仰是指社会主体对法律的信服和尊重,并将这种信服和尊重的心理状态转化为行为准则的过程。法律信仰是一个动态的过程,而非静止不动的,是包括心理状态和行为过程的有机统一。也就是说,法律信仰不仅存在于理论上,而且践行于法治实践中。

       (二)良法

       良法是与恶法相对应的法哲学范畴,是一个广泛且不断发展的概念,它包括法的实质良善性和形式良善性两个不可分割的方面。要对良法下个确切的概念不容易,可从良法的标准来探讨良法的概念。李龙教授主编的《良法论》一书认为良法的基本标准是:价值合理性、规范合理性、体制合理性、程序合理性⑤。笔者认为,良法应从应然角度考虑,良法应是实质良善和形式良善的有机统一,由此,法律应当是怎样的,而非法律实然或已然是怎样的。价值合理性应是良法的灵魂,规范合理性、体制合理性、程序合理性都是为了实现良法的价值合理性服务的。因此,良法应是符合自然、社会、人类发展规律的,能够满足主体享有最一般人权、公平正义的,并能为大多数独立社会主体所信奉和行使的准则。

       三、法律是法律信仰的唯一对象

       法律信仰作为信仰的一种,其信服和尊重的准则当且仅当是法律,而不能是诸如权力、教义、风俗习惯之类的对象,如果法律信仰除法律之外还有其他对象,那就不是法律信仰,也培养不出法律信仰。法律的三品性“自由DD人权性、效用DD利益性、保障DD救济性”是法律成为法律信仰对象的内在因素⑥。此外,规范的至上性是法律成为法律信仰对象的前提条件⑦。正是因为法律保障人权、救济权利、实现利益的特性及其至上性,确定了法律是法律信仰的唯一对象。

       四、什么样的法律才会被信仰

       依法治国的前提是有法可依,只有建立并不断完善法律体系才能为依法治国提供法律基础,而法律被信仰是依法治国的精神基础,只有法律真正为社会主体所尊崇和行使才能实现法治,但是并不是只要是法律就一定会被信仰,还要看这种法律是否具有价值合理、规范合理、体制合理、程序合理等特性,是否能够保障人权、救济权利、实现利益,是否能够体现法律的应然性(公平正义性),即法律应是良善之法,是为良法。

       五、良法对法律信仰形成的作用

       根据谢晖教授将法律信仰分为法律信念和在法律信念支配下的活动两方面来看⑧,良法对法律信仰形成的作用可通过以下两方面来实现:1.良法对法律信念形成的作用。法律信念是一个有关个体主观心理的概念,内在包涵着个体对法律的信服和尊崇,并把这种信服和尊崇内化为一种恒定的意念,而这种信服和尊崇的前提是法律可以实现主体的某种利益。良法因其效用-利益性、保障-救济性、自由-人权性,使其具备被信仰的'价值基础;2.良法对法律实践的作用。法律实践的前提是有法可依,而这个法的良善性决定了法律实践的有效性,法律的有效实行是法律实践的应有之义。法律的善恶决定了人们对其信仰的最基本的逻辑起点和价值基础,只有善法DD以人权保障为宗旨的法律,才能获得社会主体的普遍认同并加以普遍遵守,法律的良好实施才能促使人们去信服和尊崇法律,法律信仰才能形成。

       六、结语

       法律信仰在依法治国的当今无疑是非常重要的,但要真正让法律成为普通民众的信仰,首先法律应是良善之法,且应有效实施,法条具文的泛滥,除了带来种种社会成本,还会阻碍法律人职业自律,而法律人职业素质的降低,无疑会鼓励人们在法制外另辟渠道,解决纠纷维护权益,即求助于私力救助。因此,法律不仅在制定过程中要不断向良法靠近,而且制定出来的良法要得到有效的实施,这样才能为民众提供法律榜样,使民众信服法律,将法律内化为信念,从而信仰法律。

       解释:

       ①[美]伯尔曼.法律与宗教.生活读书新知三联书店.1991:28.

       ②李龙.良法论.武汉大学出版社.:71-72.

       ③辞海.上海辞书出版社.1979:565.

       ④谢晖.法律信仰的理念与基础.山东人民出版社.:15.

       ⑤李龙.良法论.武汉大学出版社.2023:71-72.

       ⑥钟明霞,范进学.试论法律信仰的若干问题.中国法学.(2).

       ⑦谢菲.小议形成法律信仰的前提条件和经济基础.律师世界.(7).

       ⑧谢晖.法律信仰的理念与基础.山东人民出版社.1997:15.

篇2:法学本科论文

       关于违约责任的归责原则【1】

       论文关键词:违约责任归责原则 严格责任

       论文摘要:违约责任是合同法中的一项最重要的制度,而违约责任的归责原则则是该制度的核心内容。

       目前,对违约责任的归责原则。

       到底是采用严格责任还是过错责任,无论是在法学理论界还是在司法实务界都存在比较大的争议,文章从违约责任及其归责原则的概述、两大法系中关于违约责任的归责原则的比较研究出发,结合我国合同法的相关规定,对违约责任的归责原则进行论述。

       一、违约责任及其归责原则的概述

       违约责任是指合同当事人因违反合同义务所应承担的民事法律责任。

       违约责任的归责原则是指当合同当事人不履行合同义务或履行义务不符合合同约定时,应凭由何种依据来使其负责。

       这种依据实际上就反映了法律的价值判断标准。

       从各国的民事立法来看,有关合同责任的归责方面,主要采纳了过错责任和严格责任两种归责原则。

       确定不同的归责原则,对违约责任的承担起着至关重要的作用。

       主要表现在:

       1 归责原则直接决定着违约责任之构成要件。

       采纳过错责任的归责原则,就意味着过错乃是构成违约责任的一般要件。

       而采严格责任的归责原则,则表明其责任的构成不以过错为要件,违约方是否存在过错并不影响其对违约责任的承担。

       2 归责原则决定了举证责任由谁承担。

       在过错责任的归责原则下,非违约方仅就违约方不履行义务或履行史务的不符合约定的事实负举证责任。

       而同时采纳过错推定的方式,要求违约方承担反证自己主观上没有过错的举证责任。

       而在严格责任的归责原则下,则一般不要求违约方负上述之举证责任,也即一般不考虑其违约方的主观过错。

       3 归责原则决定了免责事由。

       过错责任原则的适用中,不可抗力是主要的免责事由。

       但债务人因遭受意外事件且不存在个人过错时也可以免责。

       而在严格责任原则的适用中。

       法定的免责事由主要是不可抗力。

       4 归责原则对违约责任的大小也有一定之影响。

       由于过错责任原则要以过错为违约责任的一般要件。

       因而对于违约后损失的承担上也必然要参照双方当事人过错的大小。

       而采严格责任的归责原则,则一般不考虑双方的过错程度。

       因此,从以上来看,弄清楚违约责任的归责原则问题就显得十分必要了。

       二、两大法系中关于违约责任的归责原则的比较

       1 大陆法系国家关于过错归责原则的规定。

       罗马法是在《阿奎利亚法》的基础上,通过后来的判例和学术解释加以补充、诠释和发展,形成了自己系统的成熟的以过错为基准的民事归责原则;这一原则又在查士丁尼《国法大全》中得到了进一步的确立和完善。

       随着社会发展。

       仅有过错责任原则还不足以维护良好的经济和社会秩序,因此又有了无过错责任原则。

       这在罗马法当然是作为例外。

       大陆法系各国,秉承罗马法的传统,均以过错责任作为违约责任的一般归责原则。

       《法国民法典》3:电大本科法学论文

       电大本科法学论文

       法学是具有实践性和应用性的社会科学,因此实践教学是法学教育中十分重要的环节,但由于我国固有的教学方式和偏向理论的教学方法使得实践教学完善的进程步履艰难。

       法学论文:道德法律在和谐社会中的结合思考

       摘要:道德与法律是社会发展中不可或缺的力量之一他们在社会生活中是辩证统一的关系。

       在经济发展如此迅速的情况下,有些道德所提倡的行为已经开始为法律要求。

       道德法律化是一个必然的过程,而法律道德化也将成为一个必然的趋势,道德法法律化与法律道德化,都将转化为更高的道德权利与道德义务。

       二者的合理发展为我国建立和谐社会提供了条件。

       关键词:道德法律

       和谐社会但无论是哪种学派都无法否认道德与法律两者之间存在很深的联系。

       道德与法律的关系是中国传统文化中的一个非常重要的话题。

       “礼法合一”与“明德慎罚”都表明在中国传统文化的各方学派中都认为道德与法律存在其必然联系。

       马克思主义中的法学认为:法律与道德的关系是辩证统一的,两者之间不仅相互联系而且相互区别,彼此之间还能够渗透相互转化。

       在和谐社会中道德与法律的关系日益密切的今天。

       在党的十六届四中全会中出现了构建和谐社会的伟大构想。

       而和谐社会的基本特征总的来说就是:“公平与正义、诚信与友爱、安定且有序、并且充满活力、民主法治以及人与自然的和谐相处”。

       这充分说明了道德与法律的关系。

       社会主义的本质要求就是民主与法治的实行,反对社会的无序化。

       法治化的顺利进行是和谐社会正确运行的基本保障。

       和谐社会在本质上也是道德社会和谐社会是在所有人互相关心互相爱护的一种环境。

       而这样的环境构成的基础是诚信与友爱。

       所以在和谐社会的构成中,法律与道德是密不可分的,我们必须赋予和谐社会其特定的内涵还需要法律与道德的支持。

       在构建和谐社会的过程中研究道德与法律具有一定的现实意义。

       一、和谐社会中道德与法律的结合是必然的

       1.道德法律的起源。

       从我国古代开始道德与法律就已经是分不开的了。

       从汉朝实行对于儒家制度的推崇以来,开始实行由法制体系向道德体系转变;唐朝则实行“德礼为政教之本,刑法为政教之用”把道德与法律进行有机结合,从而实现法律的道德化。

       古语中我们可以知道礼节在法律之前形成,法律是礼节的条文形式这也就是礼则入刑的原理。

       在那时道德与法律就已经形成了密不可分的渊源。

       道德与法律的起源可以归纳为:法律是由道德转化而来,法律历经了道德法、独立法与混沌法几个阶段。

       纵观历史可以看出法律终将归于道德。

       并且法律也源于道德,两者之间是不可分割的。

       2.道德对于法律的补充是建设和谐社会的需要。

       和谐社会的追求是和谐。

       但和谐社会的建立需要用法律作为它的保障。

       但仅仅依靠法律是不够的。

       所以在和谐社会的建立中不仅使用法律还要使用道德与宗教来弥补法律的不足。

       与法律相比道德与宗教都是注重培养人的内心但并不是每个人都信仰宗教并且不同宗教也有不同要求但并非每个要求所发挥的作用都是积极的,而道德则克服了这些缺陷。

       因为即使是不讲道德的人也无法否认道德的正确性。

       而且到的对于人的内心调整并没有消极性。

       所以在构建和谐社会的过程中应该对法律进行道德补充,用道德补充法律漏洞。

       在构建和谐社会中法律要争取法治地位到的争取德治地位。

       这是建设和谐社会的必然选择。

       二、道德法律在和谐社会中的结合方式

       1.和谐社会的实现需要道德法律一同发挥作用。

       随着社会经济体系的发展人们的交际范围日益扩大,社会不能仅仅只靠道德来对人们的行为进行约束。

       只有依靠法律进行有效地监督才可以保证人们能够遵守道德规范。

       目前社会所出现的一些问题需要法律的强制力。

       在强制力的方面法律相对于道德来说制动力更强。

       但与此同时不能忽视道德的自律。

       道德具有法律所没有的调节与规范作用,道德与法律相辅相成缺一不可。

       2.道德的法律化是和谐社会产生的条件。

       道德与法律互为辅助,此消彼长,并且可以相互转化,也就是道德的法律化。

       与法律的道德化。

       道德与法律的相互转化可以成为控制社会关系的有力杠杆,现在社会中大量的出现了道德的法律化。

       大多公众道德被纳入法律中,但要使其实施还需要将人们的他律转化为自律。

       这就是法律与道德的相互转化,这是时代发展的要求。

       道德的法律化是侧重于从立法的角度来说,通过立法机关的立法活动将道德规范上升为国家意识,使国家进行强有力的实施。

       其目的就是借助法律促进精神文明建设的发展。

       所以不论是道德的法律化还是法律的道德化,都是在人治走向法治的过程中所不可或缺的,因此道德与法律是不可分离的。

       3.法律道德化是将法律变为更高的道德权利与义务。

       在法治社会当中为保证公民权利我们不仅要依靠法律制度的完善还要依靠道德,依靠为人民服务的思想教育,来提高领导干部自我修养。

       只有这样才能使社会最大程度的趋向于公正。

       对于国家来说法治与德治缺一不可。

       在建设社会主义和谐社会的过程中需要加强社会主义的法治化,依法治国。

       同时还要坚持不懈的加强社会主义中的道德建设,这样才能够把依法治国与以德治国相结合,把法制与德治相结合,从而使中国特色社会主义不断的向前发展。

       随着社会的发展,在法治社会建设的前提下从前的道德提倡也有可能转化为法律要求。

       而且作为法律条例的某种行为也可能会转化成一种道德责任。

       道德的法律化与法律的道德化这两种趋势在社会规范中起重要作用。

       和谐社会的构建需要两者共同发挥作用。

       参考文献:

       [1]衡爱珠.论道德法律化的学理基础及其限度[J].法制与社会,

       [2]徐桂兰.道德法律化的新思考[J].道德与文明,

       [3]程明.试论道德的法律化及其限度[J].北京师范大学学报(社会科学版),[4]高建新.和谐社会下道德法律化问题研究[D].河北师范大学,

       法学论文范文二:高职医学生法律教育教学改革

       目的提高医学生法律素质和法律意识,构建和谐医患关系。

       方法以笔者所带的两个教学班的学生作为观察对象,从教学内容和教学方法两个方面进行了微改革。

       结果学生在学习中的主体地位更加明确,学习的热情和激情进一步得到提高,取得了显著的效果。

       结论不同的教材、不同的教学内容、不同的教学对象应该采取不同的教学方法。

       [关键词]医学生;法律教育教学;教学内容;教学方法;改革

       由于医学的研究对象是处于一定社会关系中的人,所以医学具有科学属性和其自身的特殊属性即伦理性,这种双重属性要求医学生不仅要具有精湛的医学技术,还要具备一定的人文素养,特别是伦理道德素养和法律素养。

       其中,对医学生进行法律素质教育尤为重要,它不仅关系到人们的生命权、健康权和身体完整权等,而且还关系到医疗机构的生存和发展,进而影响到社会的和谐与稳定。

       正如1952年爱因斯坦在其《培养独立思考的教育》中所说:“仅仅用专业知识教育人是不够的。

       通过专业教育,他可以成为一种有用的机器,但是不能成为一个和谐发展的人。

       要使学生对价值有所理解并产生热烈的感情,……他必须获得对美和道德上的善有鲜明的辨别力。

       ”然而大多医学高职院校学生所接触的法律仅限于《思想道德修养与法律基础》课中的一小部分,且如果严格按照教学计划和教学大纲的规定,教师只能浅尝辄止地介绍一些法律基础知识、法治观念和法治思维模式等内容,

       讲解的范围和深度可想而知,学生基本上学不到系统的法律知识,至于每一部法律的精髓或主要内容就更不得而知了。

       且该教材没有针对性,学生会感觉所学法律知识与自己的专业联系不上。

       根据教学对象的特殊性,即法律知识严重匮乏的医学生,笔者在教学内容和教学方法方面进行了初步的改革与探索,现报道如下。

       1一般资料

       选取河南医学高等专科学校2023级普通护理两个教学班的学生作为观察对象,对其教学内容和教学方法进行微改革。

       该两个教学班学生的具体情况。

       2教育教学改革

       2.1教学内容

       2.1.1对教学内容进行了适当的取舍学生对相关法律法规的喜好程度不同,这种喜好源于法律与其自身利益的关联程度,所以对日常生活中常用的法律法规进行较为详细的讲解,如《民法》、《刑法》、

       《消费者权益保护法》、《不正当竞争法》、《道路交通安全法》、《集会、游行、示威法》、《治安管理处罚法》、《劳动法》、《合同法》、《婚姻家庭法》、《继承法》等,而对那些不常用的较为生僻的法律法规不讲或少讲,如《公司法》、《税法》、《证券法》、《审计法》以及财务税收法规和知识产权类法规等。

       2.1.2对教学内容进行了适当的增补一是对《宪法》相关内容的增补。

       《宪法》作为我们国家的根本大法,具有最高的法律效力,对其规定的公民的基本权利和义务这一部分尤其是公民的基本权利进行了较为详尽的讲解。

       比如公民的选举权与被选举权、受教育权、劳动权等与学生自身利益密切相关的或其比较关注的权利进行了详细的讲解,补充了大量的相关内容。

       二是对《民法》相关内容的.增补。

       《民法》作为市场经济中最主要的法律规范,除了对民法的概念进行了详细讲解之外,主要增补的内容为民事主体的民事行为能力,从年龄和智力状况详细进行了讲解,

       使学生认识到各个不同的年龄阶段及各种不同智力状况下哪些民事活动是可以进行的,哪些是不可以进行的,在日常生活中能够对各种民事活动做出判断,进而规范自己的民事活动。

       三是对《刑法》相关内容的增补。

       刑法作为一部规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律,也是我国社会主义法律体系中最重要的一部法律。

       除了对刑法的概念和三大基本原则进行详细的讲解之外,主要增补的内容为刑事主体的刑事责任能力、犯罪构成以及刑法中规定的与医学生的专业及未来所从事的职业密切相关的两大罪名即医疗事故罪和非法行医罪。

       从年龄与智力状况两方面详细讲解了刑事主体的刑事责任能力,使学生认识到各个不同的年龄阶段和智力状况下哪些行为构成犯罪,哪些行为不构成犯罪,进而对各种违法犯罪行为做出判断,并指引和预测自己的行为。

       犯罪构成是指任何一种犯罪的成立都必须具备四个方面的构成要件,即犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面。

       针对犯罪主体结合前面讲过的刑事主体的刑事责任能力来讲解,并结合后面要讲的医疗事故罪和非法行医罪对犯罪主体的分类,即分为一般主体和特殊主体进行了讲解。

       犯罪的主观方面分为故意和过失,故意又包括直接故意和间接故意,过失又包括疏忽大意的过失和过于自信的过失,这几种情况分别结合案例进行了详细的讲解。

       而把犯罪客体和犯罪对象放在一起进行比较和区别,使学生更容易掌握,犯罪的客观方面比较容易理解。

       对犯罪构成进行详细的讲解之后,要求学生从犯罪构成的四个要素分别去分析医疗事故罪和非法行医罪,并自己去搜集相关的案例,结合犯罪构成的四个要素对实际案例进行分析,

篇4:法学本科论文题目

       1、柏拉图法律思想研究

       2、西塞罗自然法思想研究

       3、圣、奥古斯丁法律思想研究

       4、托马斯、阿奎那法律思想研究

       5、布丹的主权学说

       6、洛克法律思想研究

       7、孟德斯鸠“法的精神”学说的研究

       8、卢梭的社会契约论研究

       9、西方自然法思想发展进程研究

       10、汉密尔顿宪法思想研究

       11、康德法哲学思想哲学

       12、黑格尔法哲学思想研究

       13、边沁功利主义法律观评析

       14、梅因法律思想研究

       15、比较德国历史法学与自然法学

       16、孔德法律思想研究

       17、埃利希“活的法律”思想研究

       18、评析狄骥的连带主义法学

       19、庞德社会法学研究

       20、凯尔森纯粹法学研究

篇5:法学本科论文题目

       1、论宪政与民主的关系

       2、论宪法的功能

       3、论宪法的基本原则

       4、论宪法解释

       5、论宪法的`惯例

       6、论违宪审查制度

       7、论政党制度

       8、论我国的选举制度

       9、论我国的自治制度

       10、论公民的言论自由权利

       11、论公民宪法平等权利的实现

       12、论公民的集会、游行、权

       13、论我国公民的监督权

       14、论我国公民财产权利的保障

       15、论我国选举程序的完善

       16、论我国选举制度及其存在问题

       17、论违宪审查的模式

       18、论我国公民生存权的保障

       19、单一制(联邦制)国家结构形式比较分析

       20、论我国民族区域自治制度的完善

篇6:法学本科论文大纲格式

       一、法学论文概述

       学术论文,也称学术理论文章。

       它是指在自然科学或社会科学领域内用来进行科学研究和描述科学研究成果的论文。

       法学学术论文,是指在法学领域中对某个学术理论问题进行专门的系统的科学研究,并且表述某些研究成果的论文。

       “学术”,是指有专门的、系统的学问和方术。

       “理论”,是指科学的论点、论据及论证的体系。

       法学学术论文,就其功能而言,它既是探讨法律科学问题,进行法律科学研究的一种手段;又是阐述法律科学研究成果、进行法学学术交流的一种工具。

       法学学术论文,一般包括:论点、论据、论证三个要素。

       法学学术论文,就其性质而言,属于论文中高级别的具有创造性的论文。

       它要求对法学学术理论界的某个问题有新的发现,提出新的学说,新的构想;或对以往的法学理论、法学观点有较多的新发展或深入开拓;或对法学中的旧学说提出不同的独立见解;或论证法学旧学说错误、疏漏之处;或提出新的法学预见、构想,启迪后人研究,等。

       凡法学学术论文,其要求均应如此。

       本文所言之法学学术论文的写作,仅指篇幅一万字左右的立论方式的法学论文(硕士论文、博士论文 等法学毕业论文除外)的写作,至于驳论方式的法学论文的写作暂不涉及。

       (一)法学学术论文,一般说来应当具有如下几个特点:

       1.学术性,即指论文对法学学术理论问题具有科学的论证性;

       2.理论性,即指论文运用充分占有的材料,经过严密论证将法学中某个或某几个问题“升华”到理论高度,从而找出带规律性的东西的思辩性。

       3.创造性,即指论文论述的法学问题“发前人所未发”,探求法学中前人没有发现的规律或匡正通说的独创性。

       4.专业性,即指法学论文对法学学科中的某个或某几个专门问题进行研究,并取得一定成果,具有供法学专家、教授、学者研讨和交流的专业性。

       (二)法学学术论文的主要要求是:

       1.所研究和论述的法学问题,观点正确,对社会主义革命和法制建设有促进作用;

       2.能推动法学领域学术理论的研究向前发展;

       3.具有学术论文的诸特点;

       4.全文观点与材料统一,层次分明,条理清楚;

       5.论证中逻辑严密,推理正确;

       6.所用的法学语言准确、概括、精炼;

       7.文风庄重,就事论理,据理立说,以理创新。

       (三)从总结前人的经验观之,要写出质量高的法学学术论文,论文的应当具备相当高的素质。

       择其要者是:

       1.具有相当高的马列主义理论水平,并能用马列主义立场、观点和方法去研究实践中(如公安司法实践)中出现的新情况、新问题或匡正旧说。

       在研究中能以辩证唯物主义作指导,用发展的、辩证的、全面的观点看问题,不犯或少犯形而上学的、机械的、片面的等错误。

       2.具有深厚的法学专业功底,即在法律专业领域内发现新问题,经过调查研究和证明,能独立地做出超越前人的新结论。

       3.具有经过严格科学训练的科研能力和智力,即观察问题思维敏捷,概括事理水平较高,论证问题逻辑严密,创造新见能力很强。

       4.具有不畏艰难,坚持真理的精神,即不惧怕研究中碰到的任何困难,即使遇到困难,也能想方设法地去克服,为取得研究某个问题的成功而奋斗不止;在法学科研和写作中,不唯上、不唯书、不唯旧说,不畏权威,只唯实,只唯新;对于符合客观事实的真理敢于坚持,对于符合事物发展规律的结论敢于作出。

       由此可见,欲写出高质量的法学论文,必须加强上述素质的培养和训练。

       (四)要写出好的法学学术论文,应当具备某些条件。

       它们主要是:

       1.充分了解法学学术界在自己的论文题目所含内容方面已有的成就。

       法学学术界已研究和争论的问题很多,对自己来说,应清楚地了解到自己研究的论文在法学学术界是否有人研究过?如果有人研究过,还应了解已取得哪些成果?如果对此有争论,应了解各种观点的论点及论据是哪些?如此等等,不一而足。

       只有在了解上述情况的条件下才能确定自己选择研究什么新问题(即选题),才能不再研究前人已经研究过的问题,不再作重复的劳动甚至是无效的劳动。

       2.充分掌握与自己论文有关的主要资料。

       掌握必要的资料是写好法学学术论文的基础。

       所谓必要的资料,是指写作论文所必不可少的资料。

       欲掌握这些资料,首先应收集与论文有关的所有资料,经过筛选,择取主要资料,在写作论文时对它们妥贴地加以利用。

       这是一项艰苦、细致的备料工作,必须做好。

       否则,写出的论文就缺少坚实的根基,质量自然不高。

       3.有充足的写作时间。

       写作法学学术论文,从选题、收集资料、编写提纲到行文写作、修改定稿等,需要很多、很长的时间。

       关于法学学术论文的写作时间,且不说写博士、硕士论文需要一至两年,即使是写一篇一万字左右的法学学术论文,也必须花费几个月乃至一年的时间。

       既想写出高水平的法学学术论文,又想在十天半月之内一举成功,即使是写出来了,质量也不会高,其结果,必然是欲速则不达。

       这是因为,写法学学术论文是一项长期的、艰苦的科研活动,在很短的时间内是无法取得高质量的科研成果的。

       4.有充沛的写作精力。

       写作法学学术论文,既是一项艰苦的脑力劳动,又是一种创造性的思维活动。

       一旦写作提纲定型,从行文开始,就必须集中一段时间,夜以继日地将论文一气呵成。

       如果自己没有充沛的精力,是难以完成此任的。

       由此可见,充沛的精力也是写出高质量法学论文的一个重要条件。

       二、法学论文选题

       法学论文选题,有广狭二义之分。

       广义上的选题,是指法学科学研究中选定的课题。

       所谓课题,是指需要研究或讨论的法学学科领域中比重较大的项目。

       狭义上的选题,是指选定法学学术论文的题目。

       所谓题目,是指法学论文的标题(或称“名字”)。

       本文所言之选题,特指后者而不是前者。

       (一)法学论文选题的作用

       选题在论文中占有十分重要的地位。

       这是因为,论文题目选得准、选得恰当,写作就能顺利进行。

       所谓论文题目选得好是“论文写作成功的一半”之说,就是这个道理。

       选题的作用主要有:

       1.能确定研究方向。

       法学研究发展很快,门类繁多;法学中待研究的题目也不少。

       选定了某个题目,就确定了法学研究的方向和主攻目标。

       方向定得准,目标愈集中,写出来的法学学术论文成功的可能性就愈大。

       2.能促进构思活动。

       法学学术论文写作是一种精神劳动。

       法学学术论文的写作是为获得法学研究成果而进行劳动的体现,也是客观事物在头脑中经过反复思考后反映出来的产物。

       它需要自己围绕学术论文的题目进行深思熟虑的和绞尽脑汁的构思和论证。

       选定一个好的法学论文题目,就能促进上述构思活动的深入顺利开展。

       3.能指明写作思路。

       学术论文的题目选定之后能促使自己构思怎样开头,怎样发展,怎样深入,怎样完篇;考虑应当将哪些材料置于论文的前半部分,哪些材料置于论文的中间或后半部分;考虑怎样论证和运用哪些论据论证更有说服力,等。

       (二)法学论文选题应当遵循一定的原则

       其原则诸多,择其要者主要是:

       1.有研究价值。

       它是指法学论文题目有学术价值,即有助于法律专业和法学学科的发展。

       2.有重要的现实意义。

       它是指对依法治国,建设社会主义法治国家有指导或促进作用。

       法学论文题目,应当有助于立法司法和教育公民守法,对加强社会主义法制建设有推动作用。

       3.有创新性。

       它是指该题是前人没有研究过,根据这个题目写出来的法学学术论文,能填补本专业的空白。

       4.有深入研究的必要性。

       它是指自己选定的法学学术论文的题目虽然有人已经写过,但内容不深刻或不全面,或有疏漏甚至是谬误之处,自己选定的题目,角度比他们更新,写出来的内容有较多的创见和发展。

       5.有强烈的创作欲。

       由于写作法学学术论文需要付出艰辛的脑力劳动,要克服重重困难,而要做到这些,就需要自己有主动的强烈创作欲望。

       实践表明,只有自己想写且非写出来不可的题目,经过一番努力研究之后创作出来的论文,才可能是高质量的论文。

       6.符合自己擅长的法学专业。

       这是指选定的法学学术论文题目,是自己擅长的法学专业内的题目。

       法学学术论文,是法学专业性、学术性很强的文章。

       只有选定自己擅长的法学专业的题目,由于法学专业基础知识厚,造诣深,写作起来就会得心应手,左右逢源,论证严密,质量甚高。

       7.吸收相关学科的知识,使法学专业知识与经济学、社会学、伦理学、逻辑学、生命科学、信息科学等知识相融合。

       只有这样,才能不断写出创新突出,紧跟时代发展潮流的学术论文。

       8.本人力所能及。

       它是指根据自己的法学专业知识和理论水平能写出来的能力,因为具有能写出此题的能力,就会在较短或有限的时间内又快、又好地将法学学术论文写出来。

       如果某个选题很有学术价值,但因自己能力有限或不及,即使竭尽全力去写,其结果也写不出高质量的法学学术论文,这样就会事倍功半。

       9.题目大小适中。

       它是指选定的法学学术论文的题目与所写出的内容要恰当。

       题目太大,由于篇幅或时间有限,就会草率成篇、面面俱到、蜻蜓点水,研究不会深刻;反之,题目过小,内容难以展开,说理不会透辟,因此,论文的质量也不会高。

       有鉴于此,必须注意所选择的题目大小应当适中。

       在是否选择大题目或者小题目的问题上,对于写出字数在一万至二万的学术论文而言,笔者主张小题大作。

       力争做到:“题目小,内容新,挖掘深,论述精。”

       (三)法学论文选题应当注意的几个问题

       1.选题应避免盲目性。

       所谓选题的盲目性,是指不考虑自己的主观条件和外界的客观条件,灵机一动就定下选题。

       其结果,要不是写不下去,就是无法展开,造成写作半途而废。

       2.选题应避免随意性。

       所谓选题的随意性,是指不下苦功,轻易定题。

       这样做,因为没有经过深思熟虑,所选定的题目或者包括的内容太多或太少,或者写作难度太强或太易。

       题目包含的内容太多,写出来的论文会面面俱到没有重点;题目包含的内容太少,就深写不下去,写不出更多的深刻内容;题目太难,可能因为力不胜任写不下去;题目太易,即使写出了论文,其质量必定不合格,所述观点不会有创见。

       所有这些,都有碍于写出高质量的法学论文。

       3.选题应当避免偶然性。

       所谓偶然性,是指本人阅读了他人的文章或听了别人的发言后偶有所获,但认识不深,在缺乏准备的情况下就草率地选定题目,这样做,往往因考虑欠周,资料不多,因而也不可能写出高质量的`法学论文。

       三、法学论文写作的准备

       欲写出高质量的法学论文,应当作好多方面的准备,其中,主要是如下三个方面:

       (一)制定研究计划

       研究计划,是指研究的方法、步聚和时间安排等方面的筹划。

       制定研究计划,包括预先自我规定从哪个方面入手进行研究,先研究什么,后研究什么;从哪些方面着手收集资料;再怎样合理地安排时间,等。

篇7:法学本科论文大纲

        我国刑事诉讼中超期羁押现象长期以来一直未能得到有效遏制,已经出台了的有关纠防超期羁押的制度也未得到真正落实.为此,本文在阐述了超期羁押的概念,危害性及其长期存在的原因的基础上,着重提出了一些解决超期羁押的对策:转变执法观念,提高执法人员素质;填补现行法律漏洞,完善羁押立法规定;完善对超期羁押的监督机制和救济程序;建立羁押的替代措施

       [关键词] 超期羁押 概念 危害性 原因 对策

       前 言

       一、法学毕业论文提纲:超期羁押的界定

       二、法学毕业论文提纲:超期羁押的危害性 (一)超期羁押严重侵犯犯罪嫌疑人,被告人的人身自由权 (二)超期羁押严重妨害了刑事司法程序公正的实现 (三)超期羁押妨碍了刑事诉讼的效率,增加诉讼成本 (四)超期羁押严重损害了法律的严肃性

       三、法学毕业论文提纲:超期羁押形成的原因 (一)重实体,轻程序的观念仍较为严重 (二)过于强调惩罚犯罪刑事诉讼目的而忽视了人权保障目的 (三)立法存在着一些明显缺陷 (四)缺乏行之有效的监督,救济机制 (五)落后的侦查手段和模式的制约

       四、法学毕业论文提纲:解决超期羁押的对策

       (一)转变执法观念,提高执法人员素质

       1、转变“重实体,轻程序”的观念

       2、转变“重惩罚,轻人权”的观念

       (二)填补现行法律漏洞,完善羁押立法规定

       1、完善《刑事诉讼法》关于审前羁押的规定

       2、完善《国家赔偿法》中关于超期羁押发生后的国家赔偿的规定

       (三)完善对超期羁押的监督机制和救济程序

       1、完善检察机关监督机制

       2、建立超期羁押的救济程序

       3、建立羁押的替代措施

篇8:法学本科论文提纲

       法学本科论文提纲

       一、刑事非法证据排除规则的基本理论

       (一)刑事非法证据与排除规则的概念

       (二)刑事非法证据排除规则的价值分析

       1.尊重和保障人权

       2.抑制侦查违法取证行为

       3.实现程序正义的理念

       4.有助于案件真实的发现

       二、我国刑事一肖法证据排除规则的演进

       (一)我国非法证据排除规则的历史变革

       1.1979年《刑事诉讼法》的相关规定

       2.《刑事诉讼法》及相关司法解释的规定

       (二)非法证据排除规则的现状

       1.两个《规定》与非法证据排除规则

       2.《刑事诉讼法》对非法证据排除规则的规定

       3.“两高”司法解释的相关规定

       三、我国刑事非法证据排除规则存在的问题

       (一)实体构成性规则实施中的问题

       1.排除方式的弊端

       2.排除范围的不合理

       (二)程序实施性规则适用中的问题

       1.侦控机关作为排除主体的非现实性

       2.非法证据排除调查程序难以启动

       3.非法证据排除规则证明贵任分配的不合理

       4.非法证据排除的调查程序仍依附于实体问题

       5.非法证据排除的救济程序操作性不强

       6.部分配套措施未跟进

       (三)非法证据排除规则适用的司法环境问题

       1.公检法相互关系对排除规则实施的影响

       2.以刑事审判为重心的诉讼构造的缺失

       3.过于强调事实真相的思维方式

       四、我国刑事非法证据排除规则的完善

       (一)实体构成性规则及其实施的完善

       1.提高侦查技术,确立无罪推定原则

       2.明确非法技术侦查或者秘密侦查所收集证据的处理

       3.有区别地排除“毒树之果”

       4.明确行政执法及纪检证据在刑事诉讼中的适用条件及运用程序

       (二)程序实施性规则的完善

       1.非法证据排除适用主体的完善

       2.非法证据排除调查程序的完善

       3.非法证据排除证明问题的完善

       4.完善庭前会议,实行预审和庭审法官之间的分离

       5.救济程序的完善

       6.全程录音录像制度的功能最大化

       (三)为非法证据排除规则营造良好的司法运行环境

       1.公检法关系的重构

       2.构建以审判为中心的刑事司法程序结构

       3.扭转过于追求事实真相的思维方式

       结语

       本文结论

       要想非法证据排除规则充分发挥尊重和保障人权、抑制侦查违法取证行为、实现程序正义等功能,需要在该规则本身已趋向成熟和完善的基础上,有适宜其‘生存并发展的'土壤才能使该规则的价值得到最大程度的发挥。

       尽管通过不断的刑事司法改革,我国的非法证据排除规则在制度层面已经取得了突破性的进展,但是仍然在侦查程序、证据规则、辩护制度、全程录音录像制度等方面存在诸多技术性缺陷。更为关键的是,我们没能为该规则的良好运行创造一个较好的刑事司法环境,目前具有我国鲜明特色的公检法关系、以审前程序为重心的刑事诉讼结构、法官角色异化、审理与裁判相分离、过度追求事实真相的思维方式等将是非法证据排除规则在我国进一步发挥作用需要面临的一系列更深层次的问题,因此如何解决长期困扰我国司法实践的非法取证行为问题、实现人权保障、程序正义仍然任重道远。人民法院“四五改革纲要”的出台无疑是我国司法环境得以进一步改善往前迈出的一大步,对于非法证据排除规则的贯彻落实具有积极的促进作用。只有拥有良好的制度加上适合其生长的土壤,非法证据排除规则才能真正产生实际效果,为实现程序正义,维护司法公正,树立司法权威,增强司法公信力保驾护航。

篇9:法学本科论文开题报告

       法学本科论文开题报告

       一、论文题目:离婚损害陪偿制度

       二、选题目的与意义

       处在社会变革的今天,整个社会结构的发展呈现出多元化、多角化的趋势,中国近二十年的改革历程使整个社会经历了一系列的社会转型、制度转型、结构转型等观念与行为沿革与变化,做为社会单元细胞的家庭单位,其婚姻架构的均衡是构成维系整个社会和谐发展的基石,而在现实的生活中我们不难发现夫妻作为婚姻家庭中最主要的主体,时常有重婚、实施家庭暴力、有配偶者与他人同居、虐待、遗弃家庭成员等一系列破坏婚姻家庭的情形出现,使夫妻矛盾不断升级、恶化从而走向婚姻的尽头。虽然我国《婚姻法》规定了夫妻一方的重大过错致使婚姻关系破裂的,过错方应对无过错方予以赔偿,体现了法律维护正义、惩罚过错方、保护无过错方的功效,使婚姻当事人的合法权益得到了明确有效的法律保护;但在司法实践中,离婚损害赔偿制度仍然存在赔偿义务主体过于狭窄、诉讼过程中举证难、诉讼时效难以认定等诸多不足;该制度的不健全已经危及到了婚姻当事人的合法权益,已引起了全社会的广泛关注;它的完善势必成为我们整个国家的社会问题,因此本文研究是有实际的目的和意义的。

       三.论文的主要内容与框架结构

       进入21世纪以来,我国家庭婚姻关系的破裂现象呈上升趋势,并引起了社会各界的广泛关注与重视。4月28日,第九届全国人大常委会通过并实施新《中华人民共和国婚姻法》,在此次婚姻法修改中,将离婚制度作为焦点问题进行了补充和完善,使此次修正案较原来婚姻法更具有科学性、实用性和可操作性,但是我国的离婚损害赔偿制度在立法上仍然存在诸多不足,在实践中也存在着很多问题,离婚损害赔偿制度的完善已经成为当今社会理论研究的必需和司法实践的难题。本文结合学术界关于离婚损害赔偿制度的最新研究,对离婚损害赔偿的不足及完善措施进行分析与探讨,并提出了自己的'一些看法和建议。

       本文赔偿的框架结构为:

       (一)、离婚损害赔偿的概念和性质

       (二)、离婚损害赔偿的构成要件

       (三)、离婚损害赔偿的范围及赔偿情形。

       (四)、离婚损害赔偿制度在法律适用中存在的问题

       1、赔偿义务主体过于狭窄

       2、诉讼时效难以认定问题

       3、诉讼中举证较为困难

       4、赔偿标准没有明确的规定

       (五)、离婚损害赔偿制度的立法建议

       1、离婚损害赔偿制度的完善

       2、离婚损害赔偿制度的构建

       四、研究方法与材料情况

       (一)、研究方法:

       1.、参考与该制度有关的书籍并认真阅读;

       2.、对有相关经历的当事人进行现场调研;同时,对过去的一些关于离婚损害赔偿的精典案例进行深入研究与探讨;

       3.、向权威专家及学术界人士请教;

       4、针对该课题总结自己的观点;

       5、综述

       (二)、参考文献资料:

       1、《中华人民共和国婚姻法》、

       2、《中华人民共和国民法通则》

       3、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》、

       4、杨大文主编《婚姻法学》(中国政法大学出版社,1995年第三版)载《婚姻家庭法原理与实务》;

       5、《关于审理离婚案件处理财产分割问题的若干处理意见》

       6、《中华民国民法亲属编》

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